济阳区摄影作品著作权费用是多少?

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济阳区摄影作品著作权费用是多少?

作者:山东盛新知识产权代理有限公司 时间:2023-09-17 08:53:09

一、非诉讼途径:

1.投诉举报例如淘宝的知识产权举报投诉流程、QQ微信知识产权侵权投诉、网页侵权投诉等,这些一般需要按照各大平台的有关维权流程进行提交己方相关知识产权凭证,对方侵权凭证等进行维权申诉,等待各大平台的处理。优点:效率比较高,处理速度快。缺点:一般不具有法律效力,不具有终局性;判断标准和规则不够严谨。

2.协商解决联系侵权方,包括发送律师函,发送意见书等,与对方协商处理。优点:处理效率高,协商处理双方都愿意接受,甚至达成新的合作,如果最终达成协议,具有法律效力。缺点:侵权方如果不合作,没法解决问题,浪费前期工作,甚至“打草惊蛇”,给诉讼维权增添一些麻烦。

3.仲裁裁决第一、仲裁条件:

1)有仲裁协议。仲裁协议既是当事人授权仲裁机构解决争议的依据,也是排除法院司法管辖权的依据。因此,当事人之间订有仲裁协议是当事人申请仲裁的必要前提,如果没有仲裁协议,而只有一方当事人的仲裁申请,仲裁委员会不得受理。

2)有具体的仲裁请求和事实、理由。即申请人请求仲裁委员会予以保护的合法权益以及要求被申请人履行实体义务的具体内容。当事人申请仲裁后,其所提出的仲裁请求是否合理,所依据的事实是否真实,理由是否正确,需要由仲裁委员会进一步确定,当事人提出仲裁申请时,只要提出具体仲裁请求和事实、理由即可。

第二、仲裁机构:

1)国内最大的仲裁机构:中国国际经济贸易仲裁委员会

2)中国有几个大城市的仲裁机构:厦门仲裁委员会知识产权仲裁中心、武汉仲裁委员会知识产权仲裁院、广州仲裁委员会知识产权仲裁中心、上海知识产权仲裁院正式成立、重庆知识产权仲裁院、广州知识产权仲裁院等。

第三、优缺点:

1)优点:效率比较高,具有一定的法律效力,灵活解决纠纷,对涉外著作权纠纷解决有效。

2)缺点:必须要有事先约定的仲裁协议,部分地区没有裁决机构。

二、诉讼途径介绍:

1.著作权诉讼准备工作:

第一、搜集和整理相关证据材料包括证明争议的著作权存在并能受到我国法律保护的证据、原告与争议著作权相互关系的证据、侵权行为存在和实施侵权行为的具体方式的证据、被告与侵权行为关系的证据、侵权获利与侵权程度的证据等。

第二、证明涉嫌被侵犯的著作权本身成立1)证明原告有诉讼主体资格,著作权归属于原告。即原告作为自然人或法人或外国人,都符合我国法律规定的享有著作权的资格。并且原告与著作权直接存在法定的关系,著作权归于原告和被许可使用。2)证明争议作品的存在。即原告应提供具体的作品,如书籍、录音等。3)证明作品在我国享有著作权。即证明作品是原告创作的作品,并提交作品底稿,说明创作的完成时间,以排除他人抄袭的可能性。并且原告作品内容合法,属于著作权的保护对象。且作品仍在著作权法的保护期限内。

第三、证明侵权行为存在以及具体的侵权方式对被告擅自使用原告作品或邻接权客体的情况,原告要证明侵权行为是由被告实施并且在被告使用后的相关证据。例如擅自复制和出版发行原告作品的侵权行为,原告需要到市场上购买侵权物品。为了让证据更加准确并且更具有说服力,原告可以聘请公证处的公证人员一起去购买侵权物品,请公证员对整个购买过程进行公证,制作公证书。一般情况下,只要原告证明了具体侵权行为方式的存在,也就同时证明了侵权行为的存在。

第四、选择管辖法院作为原告,选择法院的基本原则是:方便原告原则、原理被告原则、选择较大城市的原则。这样做主要是因为不同的法院对同一案件的审判结果可能会存在差异,甚至是比较大的差异,而侵权诉讼案件一般都有几个法院可供选择,因此采用上述三个原则有利于原告。

第五、起诉前的措施作为原告应考虑申请诉前禁令、证据保全、财产保全等。这样做主要是为了防止被告继续实施侵权行为,将一些重要的证据固定下来,为胜诉后能够获得实际的经济赔偿做保障等。这些做法都是为了诉讼中对原告主张的支持以及胜诉后对原告财产的保护。

第六、立案、准备开庭。

第七、要求被告承担法律责任原告应当提交自己因侵权所受经济损失的证据;或被告获得非法利润的证据;或许可他人使用时获得许可使用费的证据。以及提交原告维权合理开支和原告声誉受到损失的证据。以此来请求法院依据相关法律法规要求被告承担相应的法律责任。

2.优缺点第一、优点法律效力最高,最终定分止争。第二、缺点维权事件太长,效率不高,维权成本高,赔偿额低。

什么样的程序可以申请软著?小程序可以申请软著吗?软著大家都已经熟知了,那么这2个是大家问得比较多的,那我们就针对这两个问题来给大家讲一下吧,想要了解的朋友可以往下看。什么样的程序可以申请软著?哪些程序可以申请软件著作权?微信小程序可以申请软著吗?

计算机软件是指计算机程序及其有关文档。计算机程序是指能实现一定功能的代码化指令序列,或者符号化语句序列。文档指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表,如程序设计说明书、流程图、用户手册等。这样你作为行业从业人员的话其实已经很好理解了此外给说一下软件著作权登记的一些注意事项,更方便你理解。软著新申请需注意的问题。

软件名称要以软件,平台或者系统结尾;开发完成日期晚于公司成立日期,首次发表日期一定晚于开发完成日期;软件名称不可以加地名;软件简称不可以与全称一致;说明书应该注意几个问题:页数至少不得少于六页,如果源程序量越多,对应的说明书也越多;不可以出现日期,网址,商标,姓名,公司名称;软件截图上的软件名称必须与申请表里软件全称或者软件简称一致;截图名称不可以出现地区,城市,区域或者其他与公司无关的信息;操作界面的要提供操作手册,操作界面,没有的要提供设计说明书;申请表里技术特点功能所提到的功能特点,说明书必须详细解释并说明。源代码该注意的问题:不得少于3000行;要有结尾,即源代码文档结尾必须是一个模块的完整结束;不得出现日期,writer,copyright,author;源代码总量不超过3000行的,应该提供全部源代码;每页不得少于50行,最后一页必须是满页。小程序可以申请软著吗?从软著登记审批角度来说,是可以的,基于微信运行的小程序通过指令或者序列,实现了功能和技术特点,符合软件著作权申请,版权中心正常都会批准登记。

软件著作权法中的复制是指以印刷、复印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作成一份或多份的权利,《中华人民共和国软件著作权法》第十条第(五)项规定:“复制权,是指以印刷、复印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作成一份或多份的权利”。软件著作权是在软件著作权人完成作品的时候就是享有的一个权利的,对于软件著作权其中是拥有很多的权利的,其中就是有着复制权发行权等的各种权利的,下面就让小编为大家带来软件著作权中的复制权是什么的相关内容,一起来看看吧。

一、软件著作权中的复制权是什么软件著作权法中的复制是指以印刷、复印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作成一份或多份的权利,《中华人民共和国软件著作权法》第十条第(五)项规定:复制权,是指以印刷、复印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作成一份或多份的权利。复制有广义、狭义之分,狭义之复制,指以印刷、照相、复写、影印、录音、录像或其他行为做成与原作品同一形态的复制,如将文书加以手抄、印刷、照相,将绘画、雕刻加以摹拓,将录音带、录像带加以翻版录制等等;广义之复制,还包括对著作加以若干改变,即不是再制与原著作之形态完全相同之物,仅其旨趣具有同一性,如将草图、图样做成美术品与建筑物,音乐著作之录音,将小说改编成剧本、拍成电影,编辑数篇论文,本国文翻译成外国文,雕刻制成绘画,绘画制成照片或风景明信片,模型制成美术工艺品等等,最广义之复制,还包括无形复制在内,如将剧本、乐谱予以上演、演奏或播送,讲稿的演说或讲义文稿之朗读。

二、软件著作权取得实质条件实质条件是指法律对作品的要求,大体有两种标准,一种标准是只要特定的思想或情感被赋予一定的文学艺术形式,这种形式无论是作品的全部还是其中的局部,也不问该作品是否已经采取了一定物质形式被固定下来,都可以依法被认为是受保护的作品,另一种标准是,除了具备作为作品的一般条件,即表现为某种文学艺术形式外,还要求这种形式通过物质载体被固定下来,才可以获得软件著作权法保护,按照这种标准,口述作品以及一些即兴创作的舞蹈、音乐、曲艺作品,就可能被排除在软件著作权法保护之外,《伯尔尼公约》第二条规定,对未以物质载体方式固定下来的作品是否提供软件著作权法保护,由各国自行决定,我国软件著作权法采用第一种标准,口述作品等均可以成为软件著作权法的保护对象,因此,所谓实质条件,是指法律以文学艺术作品的产生作为取得软件著作权的惟一的法律事实。

三、软件著作权取得形式条件形式条件是指作品完成之后,是不附加其他条件就享有软件著作权,还是附加一定条件或是再履行一定的法律手续才能获得著作,主要分为三种做法:第一种做法是,以作品的产生为条件自动取得软件著作权,对外国人而言或同一国际公约缔约国之外的人,软件著作权则因作品在该国出版或以其他形式被使用而自动取得,人们通常称这种做法为软件著作权自动取得原则,也称无手续原则,在已经建立软件著作权法制的国家,大多数实行这一原则。

第二种做法是,除了作品创作出来以外,还须履行登记手续才能获得软件著作权,但是,登记的时机和办法,实行登记制的国家又各有区别。我国历史上《大清软件著作权律》以及后来的《中华民国软件著作权法》和我国台湾地区的《软件著作权法》,都曾实行过登记制,此外,有些国家虽然实行登记制,但并不以登记作为获得软件著作权的条件,而是分别作为确认软件著作权的条件,方便软件著作权确权诉讼的手段和国家有关部门有效收藏作品的措施,《伯尔尼公约》和《世界版权公约》都没有关于作品登记才能获得软件著作权的规定,所以,这两个公约的某些实行作品登记制的成员国,有关要求登记的规定,其法律效力只及于本国作者,对公约其他成员国的作者的软件著作权保护,不得要求以登记为前提条件。

第三种做法是以加软件著作权标记为取得软件著作权条件,此外,无需再履行其他手续,这是一种有条件的自动保护办法,比如,美国法律就要求作者在作品的复制件上加注软件著作权标记,《世界版权公约》也认可这种办法。

软件著作权标记通常包括三项内容:①不许复制或有软件著作权等一类的声明,或将这种声明的英文缩略字母C的外面加上一个正圆,如果是音像制品,则为字母P并在外面加上一个正圆;②软件著作权人的姓名或名称及其缩写;③作品的出版发行日期,由于《世界版权公约》有此要求,而且加注标记的方法简便易行,故这种办法被广泛采用。

高校学生群体比较关注的一个问题是,在学校申请济南版权登记,权利人是学生还是校方。对于这个问题争议的关键还是在于权利归属判定,对于著作权归属问题,《中华人民共和国著作权法》中是有明确规定的,下面就依法说法,进行简单的探讨。

《中华人民共和国著作权法》第二节,第十一条表示,著作权属于作者。创作作品的公民是作者;由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或者其他组织视为作者。如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。由上述规定中不难看出,“创作”和“承担责任”是判定为作品作者的关键,因此,作品权利归属于校方还是学生,还得看作品的创作过程中学生和校方各自的实际创作行为和责任划分。

●受到导师指导的作品,是不是合作作品?著作权法实施条例第三条第二款明确规定:“为他人创作进行组织工作,提供咨询意见、物质条件,或者进行其他辅助活动,均不视为创作。”导师是否是著作权人以及毕业作品是否构成合作作品,需要根据具体情况具体分析。

如果导师只是指导,并未参与具体的创作,则导师不享有著作权。如果导师参与了具体的创作并且有实质性贡献,则有可能构成合作作品,著作权由学生和导师共同享有。作品的著作权应当归属于实际的创作人,也就是对作品有实质性贡献的人。如果学生是毕业作品的实际创作人,则学生是毕业作品的作者。导师在指导毕业作品时,通常给出的意见、建议和想法都是属于思想层面的,而思想并不属于著作权法保护的范围。

●但是,有版权归属约定的,需要根据具体约定内容判定归属权。校方与学生作品的版权归属有以下几种处理模式:

1、版权归学校所有。基于著作权法第十六条第二款的规定,有些高校认为学生的毕业作品如果是利用了学校的物质条件完成的,就属于职务作品,则著作权应属于学校所有,因此,会在校方的相关规章制度上做出明确规定,或者在与学生的相关合同中做出约定。

2、版权归学生和导师共有。导师在对学生的毕业作品进行指导的过程中,也参与了具体的创作,有独创性的贡献,则该毕业作品可以被认定为构成合作作品,相关权利由学生和导师共同享有。

3、版权归学生单独所有,高校在一定范围内有合理使用的权利。在没有任何规定和约定的情况下,谁创作谁为作者,如果学生是实际创作人,则学生是毕业作品的作者。

在没有特别约定的情况下,学校要使用学生的毕业作品应当征求作者的意见。如果是非盈利的作品汇编、学术交流、研讨、比赛等活动,以促进学术的发展和交流为目的,且仅在特定的范围内传播,不会对作者的权益造成损害,则可以构成著作权法上的合理使用。


 

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